курсовая до 5 вопооса


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Институт правоохранительной деятельности
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Теория государства и права»
на тему:
«Субъекты правоотношений: правоспособность и дееспособность»
План:
Введение
Глава 1. Правовые отношения.
Понятие правоотношений, их содержание, специфика и признаки. Понятие юридических фактов, их виды.
Назначение правоотношений в человеческом общежитии.
Разновидности правоотношений. Предпосылки возникновения правовых отношений.
Глава 2. Правоспособность и дееспособность.
2.1. Понятие «правоспособность», ее значение. Виды правоспособности.
2.2. Понятие «дееспособность» и ее значение. Виды дееспособности.
Глава 3. Субъекты и объекты правоотношений.
3.1. Субъекты и объекты правоотношений.
3.2. Классификация субъектов и объектов правоотношений.
Заключение
Список литературы
Введение
Закономерно, что с развитием как права в целом, так и отдельных правовых норм, институтов и отраслей, возникают новые, ранее неизученные и неразрабатываемые правовой наукой, формы и способы правового регулирования отношений, складывающихся как между отдельными личностям или группами их объединениями, так и физическими и юридическими лицами, людьми и организациями. Таким образом связи, возникающие на правых началах, принято называть правовыми отношениями. Именно они определяют то, по каким путям будет осуществляться изменение социальной, духовной, экономической и политической и прочих сфер человеческой деятельности. Соответственно, всякая правовая отрасль и институт, в зависимости от областей их распространения, регулирует свою обособленную разновидность общественных отношений, обладающих уникальной спецификой, объектом и предметом, характерными методами изучения. Однако правоотношения, как социальный конструкт, несмотря на все различия, в той или иной мере содержатся в каждой из них. В этой связи и возникают многочисленные дискуссии правоведов, связанные с точностью толкования указанного понятия, по поводу соотношения различных категорий правовых отношений, их действенности в реальных условиях, возможных альтернатив развития в недалеком будущем, положения в механизме права субъектов данных отношений и т.д. Этот немаловажный факт и определяет актуальность и значимость выбранной мной темы исследования курсовой. Детальное изучение механизма правовых отношений необходимо, прежде всего потому, что:
- 1) Проблема правоотношений занимает ведущее место в правоведческой науке и, несомненно, относится к ряду неразрешимых, по крайней мере, до тех пор, пока существует социум, иными словами, она не утратит своей важности;
- 2) Правовые отношения имеют место быть всюду, где существуют определенные правом субъектные связи;
- 3) Всякая возникающая проблема в области права – это, прежде всего, проблема правоотношений и правового взаимодействия субъектов правовых отношений между собой;
- 4) В осовремененном мире существует великое разнообразие правовых отношений, однако из перечень не исчерпывается, поскольку к ранее обозначенным и уже изученным добавляются новые формы отношений.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать соответствующий вывод о том, что правовые отношения являются неким базисом правового учения, поскольку они - следствие действия социального и государственного института права.
Цель данной работы заключается в описании сущности правоотношений, их субъектов. Необходимым условием для достижения поставленной цели является выполнение следующих предварительных задач:
- Раскрытие содержания определения «правоотношение»;
-Определение видовой принадлежности правоотношений, их характерных черт;
- Изучение юридических фактов;
- Непосредственное изучение субъектов и объектов правоотношений;
- Изучение правоспособности и дееспособности, их видов.
Таким образом, актуальность данной проблемы определила выбор темы работы, круг вопросов и логическую схему ее построения.
1. Правовые отношения
. Понятие правоотношений, их содержание, специфика и признаки

Определений понятия «правоотношение» в различной правоведческой литературе дается достаточно много, чаще всего их понимают как особую разновидность социальных отношений, но наиболее полно оно раскрывается, на мой взгляд, в Большом юридическом словаре, из которого следует, что правоотношение есть ни что иное, как особый вид общественных отношений, закрепленных в правовой сфере, которые охраняются, гарантируются и регулируются в особом порядке различными государственными структурами, возникающие по поводу объекта права на основе юридических прав и обязанностей, складывающихся непосредственно между субъектами права.
Традиционно выделяют два наиболее распространенных подхода к представлению правоотношений: в узком и широком смыслах. Отличия проистекают из отношения к правовым нормам.
В широком смысле правоотношение – это объективная форма общественного взаимодействия, у прямых участников которых есть общие, соотносимые права и обязанности, реализуемые с целью удовлетворить необходимые потребности в порядке, предусмотренном и разрешенном государственной властью. Правоотношение в узком смысле – особый вид социальных отношений, регулирующихся нормами права, в которых участники наделены теми же правами и обязанностями, но здесь акцент ставится на их защите органами государства. То есть, под правоотношением этой разновидности понимают действующую правовую норму, гражданских лиц разделяют на правообладающих (или управомоченных) и обязанных. Иными словами, в понятии «правоотношение» конкретизировано действие права в его применении к определенному правовому субъекту, выраженное в предоставлении ему субъективных прав и (или) юридических обязанностей. Правоотношения, как социальные отношения, являются волевой формой отношений.
Правовые отношения определяются характером и спецификой производственных отношений. «Материальные жизненные отношения» проявляются по-разному: одни выражают правоотношения непосредственно, другие же – опосредованно. Так, правоотношения, затрагивающие различные формы собственности, своим существованием выражают их непосредственно, а уголовно-правовые или административно-правовые правоотношения характеризуются отсутствием непосредственной связи. Производный характер вовсе не исключает их обратное воздействие на базисные отношения. Складываясь на основе юридических норм, они могут стимулировать или, напротив, препятствовать развитию и упрочению определенных производственных отношений. Особенностью правоотношений, как уже указывалось выше, является то, что они возникают и существуют только на основе норм права. Нормы права носят всегда абстрактный характер, ибо представляют собой общеобязательные правила поведения. В правоотношениях так или иначе выражается воля их участников и без нее они немыслимы, ибо всякое отношение – это взаимная связь двух сторон, в основе которой лежит общее. Вместе с тем воли участников правоотношений не могут не различаться, так как каждый из них преследует свою цель.
Касательно содержания правоотношений выделяют два тесно связанных между собой элемента - субъективное право и юридическая обязанность, которыми связываются участники правовых отношений. Субъективное право – это критерий дозволенного поведения конкретного человека, направленный на удовлетворение его правовых потребностей, отличающаяся от объективного права тем, что представляет собой право определенного субъекта, реализующееся только по его решению. Оно включает в себя:
-1) Положительное поведение, которое может осуществлять правообладющий, т.е. его право совершать действия по своему усмотрению;
-2) Право на использование государственного принуждения в случае невыполнения предписанных обязанностей противодействующей стороной;
- 3) Законное использование социального блага на правовой основе;
-4) Право правообладающих лиц требовать должного поведения от правообязанных.
Значение понятия «юридическая обязанность» наиболее содержательно и исчерпывающе раскрывает известный российский юрист, профессор Московского и Казанского университетов Г. Ф. Шершеневич: по его мнению, юридическая обязанность - это «сознание связанности своей воли. Человек вынуждается сообразовывать свое поведение с предъявленными к нему извне требованиями. Юридическая обязанность следует признать того, к кому обращено веление норм права. Человек действует не так, как побуждают его собственные интересы, он считает необходимым ограничивать себя в возможном фактическом осуществлении интересов из-за интересов других. На волю человека, готового действовать по побуждениям своей натуры, оказывает давление фактор, вызывающий в нем сознание своей обязанности»(7). Из этого следует, что установленная силой закона мера необходимого поведения для обязанного субъекта и составляет юридическую обязанность.
Структура юридической обязанности такова:
-1) Необходимая реакция правообязанного лица на требования правообладающего;
- 2) Ответственность за их невыполнение;
- 3) Совершение (или воздержание от) конкретных поступков;
-4) Невоспрепятствование пользоваться правовыми благами стороне правоотношений.
Субъективные права и юридические обязанности жестко корреспондированы – обращены к реальному лицу или лицам конкретных правовых отношений. В совокупности образуют устойчивую связь, завязанную на праве.
Не менее важное место в юридической науке уделяется сущностным признакам правоотношений, отражающих их отличительные особенности:
-1) Двусторонность правовых отношений. Выражается в предоставлении законного права одной из сторон правовых отношений и вверение обязанностей по его выполнению второй стороне соответственно;
- 2) Должная конкретизация субъектов правоотношений, т.е. их адресаты всегда известны и реальны (не абстрактны);
-3) Правоотношения носят волевой характер, являясь выражением интересов государственной власти и иных участников правовых отношений;
- 4) Правоотношений находятся под охраной государственных органов;
- 5) Стороны правовых отношений связаны субъективными правами и юридическими обязанностями;
- 6) Правовые отношения каким-либо образом изменяются под влиянием норм права. Их существование без правовых норм не представляется возможным;
-7) Правоотношение – это всегда такое отношение, которое возникает между людьми в процессе их деятельности и связанно с их поведением, т.е. оно является общественным отношением.
Для претворения на практике правовым взаимоотношениям требуется набор определенных, обозначенных в нормативных актах, условий, которые называются в правоведении не иначе как «юридическими обстоятельствами» или «юридическими фактами». По сути, это явление в юридической науке представляет собой различные преобразования правовых отношений, а также обстоятельства их возникновения и прекращения с разнообразными правовыми результатами. Стоит особо подчеркнуть, что правовые отношения без указанных выше фактов существовать не могут, поэтому индивид, даже обладая полном комплексом прав, включая дее- и правоспособность, может удовлетворить свои правовые потребности лишь в том случае, если приведенные условия имеют место быть. Логично предположить, что юридические обстоятельства имеют свою собственную классификацию. Она выглядит следующим образом:
По составу:
- 1) Простые – обстоятельства с простым строением, которое выражается простыми характеристиками, например, прекращение полномочий судьи в связи с истечением срока назначения;
- 2) Сложные – обстоятельства со сложным строением и разнообразием характеристик, но при этом они остаются одним фактом. К примеру, правонарушение как обстоятельство содержит в себе следующие элементы: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона.
По волевому признаку:
- 1) Действия – вид правовых фактов, в основе которых находится воля субъектов правовых взаимоотношений. По соответствию требованиям положений закона различают правомерные и неправомерные действия;
- 2) События – возникновение фактов, которые, напротив, не зависят от волеизъявления и желаний лица, но тем не менее вызывают определенные правовые отношения (получение травмы, кончина лица, рождение и др);
- 3) Юридические акты – выраженные вовне решения людей, направленные на достижение правового результата. Юридические акты делятся на сделки и административные акты;
- 4) Юридические поступки – действия индивидуума, совершаемые в пределах наличествующих правовых отношений (следование положениям трудового регламента, создание художественного произведения).
По правовым последствиям:
- 1) Правообразующие – к примеру, в результате заключения трудового договора возникают соответствующие трудовые правоотношения;
- 2) Правоизменяющие – существующие правовые отношения претерпевают некие изменения (понижение по должности, перевод с одного места работы на другое);
- 3) Правопрекращающие – к примеру, семейные правоотношения прекращаются с момента расторжения законного брака;
- 4) Правовосстанавливающие – те, с которыми нормы права связывают прекращение правоотношений, например, приказ ректора о выдаче студенту К. диплома об окончании высшего учебного заведения;
- 5) Правопрепятствующие – наличие такого факта, который тормозит развитие фактического состава и наступление последствий правового характера.
Итак, путем тщательного анализа по обозначенному вопросу мы установили, что правовые отношения – это обязательно взаимообратные, волевые, разноплановые и охраняемые властью государства отношения социального характера, которые возникают в процессе влияния правовых норм на поведение и деятельность отельных лиц, имеющих предусмотренные законом права и обязанности, возникновению которых способствуют жизненные обстоятельства.
1.2. Назначение правоотношений в человеческом общежитии
Любое общество, когда-либо существовавшее на протяжении всей многолетней истории человечества, или же существующее по сей день, поступательно развивается и успешно функционирует лишь при условии, когда отношения его членов тем или иным образом упорядоченно регулируются при использовании различных средств – правовых норм. Нормы права - стандарты поведения, находящие воплощение в реальном поведении и активных действиях индивидов. В совокупности правовые нормы, которые регулируют сходные отношения, образуют обособленную отрасль права (гражданскую, административную, уголовную и т.д.). Само же право представляет собой обширную систему объединенных, и одновременно дифференцированных юридически закрепленных в нормативах актах правил поведения, возникающих при взаимодействии гражданских лиц друг с другом, и в то же время оно является специальным инструментом государственного управления, осуществляющим различные социально-значимые задачи. Необходимо подчеркнуть, что единства истолкования права в юриспруденции как такового не существует, поскольку «право» в разных источниках применяется в неодинаковых трактовках: «справедливость», «законность», «норма», «данная государством возможность к действию» и так далее. По этой причине правоведы различают несколько подходов к его пониманию: 1) нормативный; 2) социологический; 3) нравственный (или философский).
Согласно нормативному подходу, право есть комплекс охраняемых политической властью норм. Здесь внимание акцентируется на опосредованности права и его гарантированности принуждением государства.  По социологическому подходу право выступает непосредственным регулятором отношений, складывающихся в обществе. Нравственный подход определяет право как совокупное со свободой, справедливостью, моралью, под влиянием естественно-правовой теории проводится параллель между правом и законом.
Однако вопреки неоднозначности точек зрения научных деятелей в юридической области, право совершенно точно возникло не само по себе, этот длительный процесс был вызван вполне конкретными объективными причинами.
Примерное время появления права датируется около 3-2 тысячами лет до нашей эры. Его реальным носителем и породителем выступало первобытное общество, построенное на родственных узах, которые поддерживались не только единством крови конкретной семьи, но и на общем быте, моральных убеждениях, религиозном вероисповедании. Исторические предпосылки возникновения права обуславливаются тем, что обычай – некий традиционный рационализированный  порядок, получавший всеобщее признание на протяжении многих лет определенного племени, общины или целого рода людей, перестал отвечать их потребностям, а именно прекратил справляться со своей функцией как первичный регулятор межличностных отношений ввиду: 1) осложнения, возрастания и углубления различных столкновений интересов людей; 2) разложения кровнородственных союзов; 3) изменения климатических условий, подтолкнувшие людей к сплочению и переходу от присваивающей экономике к производящей; 4) разделения труда и, как следствие, классовым расслоением на эксплуататоров и эксплуатируемых; 5) развития экономических отношений в связи с появлением остаточного продукта, ставшего толчком к установлению новых торговых связей как между отдельными образовавшимися к тому моменту населенными пунктами, так и целыми государствами; 6) появления частной собственности; 7) появления письменности; 8) возникновения института государственности и иными причинами.
Идея права начала зарождаться на ранних этапах развития цивилизации и связывалось с поиском более совершенных и действенных форм организации жизнедеятельности людей. Существенные изменения в общественном строе привели к коренным сдвигам, и обычай, утратив свое былое значение, постепенно трансформировался в совершенно иное «орудие» поддержания баланса в человеческом коллективе. И если ранее следование обычаю основывалось на авторитете управителя (который, впрочем, считался «главным среди равных ему»), было делом скорее добровольным, чем обязательным к выполнению, то право, став прямым выражением воли государства, санкционировалось последним, т.е. носило властно-принудительный характер и получило соответствующее письменное закрепление в различного рода документации. Так, например, одним из древнейших и наиболее крупным нормативных кодексов Руси стала "Русская Правда", представляющая собой общее собрание правовых обычаев и законов, ставшая уникальным свидетельством правового положения общества той эпохи. Право носило строго формализированный характер, его требования были четко регламентированы, а границы - точно определены, в то время как правовой обычай выступал в качестве непостоянной привычки вести себя определенным образом, закрепившейся в умах людей. Еще одно важное отличие обычая от права заключалось в степени учета интересов каждого отдельно взятого человека. В этом смысле право было более универсальным: оно закрепляло потребности как общества в целом, так и отдельных социальных групп и индивидуумов. Обычаи же не разделяли их на личные и общие. С учетом всех изложенных фактов можно сказать, что главная ценность права заключается в его влиянии на деятельность и поведение людей путем координации интересов, обладающих особой спецификой, ко всему прочему право еще и причина прогресса, развития самосознания людей, оно выступает движущей силой самообновления социума  сообразно историческому курсу развития цивилизованного общества.
По мере того, как человечество, поэтапно преодолевая один за другим период рабства, феодализма, буржуазии и социализма, и все больше приближаясь к своему современному состоянию, круг общественных отношений значительно увеличивался. И те из них, которые были урегулированы непосредственно правом, стали правовыми отношениями или правоотношениями.
Так в чем же состоит их важность?
Прежде всего, они выступают в качестве некого эталона законодательно урегулированных отношений с позиции позитивного права, так как в строгом смысле «правоотношение» тождествено понятию «законоотношение», то есть, между правоотношением и нормой права существует созависимость. Благодаря своему сквозному значению, правоотношения пронизывают все системы жизни общества, создавая в них правопорядок целенаправленного и стабильного характера, в котором участники этих отношений наиболее полно и эффективно реализуют данные им права и выполняют вверенные им обязанности. К тому же, существование самого права тоже напрямую зависит от правоотношений: без практического применения право не более, чем собрание стандартизированных предписаний и правил. И хотя оно в любом случае не утратит своей социальной ценности, но законную силу оно приобретет только посредством реализации в правовых отношениях.
1.3. Разновидности правоотношений.
Вполне ожидаемо, что многообразие существующих оснований, наличествующее у правовых отношений, вызывает необходимость в их повидовой классификации. Стоит обратить внимание, что некоторые из подобных группирований в юриспруденции весьма неоднозначны. Так, выделение единых правовых отношений в настоящий момент является вопросом тщательно обсуждаемым. Некоторые правоведы считают такое разделение малоубедительным (В.К. Бабаев, Ю.И. Гревцов и др.). С позиции иных исследователей (Н.И. Матузов, С.С. Алексеев и др.) единые правовые связи, по сравнению с определенными, выражают правовые отношения на уровень выше – зарождающиеся между государственной властью и гражданскими лицами, ровно как и между последними насчет гарантий и исполнения базовых гражданских прав и свобод (сюда входят, к примеру, право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, пользование родным языком и т.п.)(1), а также обязанностей (платить налоги, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия и др.)(1). Эти положения, возникающие из Конституции Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, выступают основополагающими для отраслей права. Так правовые отношения классифицируются следующим образом:
По предмету правового регулирования:
- Административные, уголовные, финансовые, земельные, трудовые. семейные, гражданские и иные виды правоотношений.
По составу участников:
- Простые (примерно 2-3 участника правоотношений);
- Сложные (включающие более 2-3 участников).
По степени индивидуальности:
- Абсолютные – известна лишь одна сторона (правообладающий субъект). По другую сторону находятся другие субъекты, которые со временем могут вступать во взаимодействие с правообладающим субъектом (отношения по поводу авторских прав; отношения собственности: собственник вещи точно определен, остальные не должны препятствовать последнему осуществлять его права и др.);
- Относительные – известны все участники правоотношений: и правообладающие, и обязанные, также четко определены и сформулированы их права и обязанности (наследодатель – наследник, художник – заказчик, правозащитник – подзащитный и др).
По длительности:
- Кратковременные (взыскание административного штрафа);
- Долговременные (пенсионные отношения).
По характеру:
- Активные – обязанность субъекта заключается в необходимости совершать определенные действия в пользу правообладающего лица (студент обязан сдавать зачетную книжку по окончанию сессии, начальник фирмы обязан выплачивать своему работнику ежемесячную заработную плату);
- Пассивные – обязанность субъекта состоит в воздержании от совершения запрещенных деяний (граждан не должен нарушать правила дорожного движения).
По взаимности правоотношений:
- Однонаправленные – одна из сторон является правообладающим субъектом, вторая – правообязанным (договор найма, договор займа);
- Перекрестные – оба субъекта обладают правами и обязанностями (возникающие из договора о купле-продаже).
По характеру влияния на субъектов правовых отношений:
- Процессуальные (административно-процессуальные, земельно-процессуальные, конституционно-процессуальные, гражданско-процессуальные и иные виды процессуальных правовых отношений). Данный вид правовой связи устанавливает процедурную очередность, соответствующую юридическую ответственность, ее меры и формы;
- Материальные (финансовая сфера, трудовая сфера и т.д), определяющие субъективные права и обязанности, возлагающие полномочия.
По волеизъявлению сторон:
- Договорные — содержит волю и правообладающей, и правообязанной сторон. Сфера возникновения – частное право (горизонтальные правоотношения);
- Управленческие — содержит волю лишь правообладающей стороны. Сфера возникновения – публичное право (вертикальные правоотношения). С недавнего времени в правоведении выделяют совокупные правовые отношения. Так, например, предпринимательское право может содержать горизонтально-вертикальные правовые отношения.
По отношениям, возникающим между следующими субъектам:
- Гражданами государства;
- Гражданами и государственной властью;
- Субъектами федерации (в федеративном государстве);
- Юридическим лицом и госорганом;
- Различными госорганами;
- Органом государственной власти и должностными лицами, несущими службу в конкретном госоргане, и др.
В зависимости от связи с объектом правовых отношений:
- Прямые (заключение прямого договора аренды);
- Опосредованные (вторичная аренда, цессия, продажа долгов).
По функциональному назначению:
- Регулятивные – правовая связь, выражающиеся в поведении субъектов, разрешенном правом. Способствуют четкой организации, развитию и укреплению социальных отношений. Обычно возникают: при наличии норм права и юридического факта; из договора сторон.
- Охранительные – правовая связь, возникающая в связи с нарушением юридических норм субъектом, т.е. с его неправомерном поведением, влекущее определённую реакцию со стороны государственной власти (приведение в действие охранительных санкций).
По способу удовлетворения интересов управомоченного лица:
- Вещные – провообладающий субъект может непосредственно воздействовать на принадлежащую ему вещь, отражать любые посягательства на них со стороны третьей стороны (право хозяйственного ведения имуществом, право бессрочного пользования земельным участком);
- Обязательственные – правовые отношения, возникающие из обязательств по передаче личного имущества, выполнению неких работ, оказанию неких услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности и т.д.
По объему гражданских прав:
- Имущественные – правовые отношения, возникающие насчет конкретных материальных благ, связанные: 1) с нахождением имущества у определенного лица (право собственности и т.п.); 2) с переходом имущества от одного лица к другому лицу (по договору, в порядке наследования и т.п.).
- Неимущественные – правовые отношения, возникающие насчет нематериальных благ, например, защита чести, достоинства и т.д.(3).
По правовым отраслям:
- Конституционно-правовые (отношения народовластия, равноправия);
-Гражданско-правовые (ответственность за нарушение обязательств договора имущественного характера);
-Административно-правовые (договор подряда, комиссии (регулятивные правовые отношения));
- Финансово-правовые (отношения валютного регулирования);
- Трудовые (отношения, возникающие по поводу выплаты заработной платы) и др.
Говоря о правовых отношениях, не нужно забывать о том, что они возникают и развиваются на определенных предпосылках. Выделяют общие и специальные предпосылки. Общие предпосылки присутствуют в любых правоотношениях. Для них характерно: 1) наличие определенных интересов; 2) наличие объекта; 3) наличие двух и более субъектов. Специальные, или как их еще называют – юридические предпосылки, есть совокупность условий, необходимых для возникновения правовых отношений. Они включают в себя следующие элементы: 1) норму права; 2) правосубъектность; 3) юридический факт.
2. Правоспособность и дееспособность.
2.1. Понятие «правоспособность», значение. Виды правоспособности.
2.2. Понятие «дееспособность» и ее значение. Виды дееспособности.
Дееспособность – это особая возможность лица, совершающего допустимые законом действия, приобретать и осуществлять таким образом данные ему права и обязанности. Поскольку объем и характер дееспособности определяется государственной властью, то она расценивается как юридическое свойство граждан. Характер дееспособности о многом зависит от особенностей государственных, религиозных, исторических, национальных, экономических и прочих аспектов жизни отдельно рассматриваемого общества.
Ее принципиальное отличие от правоспособности коренится в том, что правовая способность рассматривается как врожденное свойство всех людей, возникающее одновременно с момента его появления на свет, в то время как дееспособность – это не только достижение гражданином определенного возраста, но и особенности его естественного психического состояния. Так, индивид, не достигший совершеннолетия или/и страдающий от разного рода психических расстройств, не может лично осуществлять свои права, и, соответственно, считаться в коей-то мере дееспособным. Иными словами, дееспособность неодинакова для всех. Признание лица не способным к самостоятельному осуществлению предоставленных ему прав и обязанностей проводится в судебном порядке, установленном Гражданским Процессуальным Кодексом, и в том случае, если недееспособность лица будет доказана, к нему приставляется надлежащая опека. Ограничение дееспособности по российскому законодательству допускается лишь в двух случаях: 1) в силу психической неуравновешенности, как было сказано чуть раньше или 2) в силу злоупотребления лицом спиртными напитками или наркотическими веществами, вследствие чего члены его семьи становятся затруднены в денежных средствах.
Тем не менее, даже не применяясь к каждому в одинаковой степени или не применяясь вовсе, дееспособность обладает специальным гражданско-правовым и социальным назначением. Если анализировать ее гражданско-правовую ценность, то можно выделить следующие основные моменты: дееспособность 1) становится основанием для приобретения имущественных прав; 2) позволяет гражданам приобретать помимо имущественных личные неимущественные права; 3) гарантирует исполнение имущественных и личных неимущественных гражданских прав. Что касается социальной ценности, то можно говорить о следующих свойствах дееспособности: она 1) способствует социализации личности; 2) выражает ее экономическую свободу, самостоятельность в целом.
При определении вида дееспособности принимаются во внимание следующие критерии, которые позволяют судить о возможности гражданина считаться дееспособным:
- Способность человека самостоятельно приобретать права и обязанности;
- Способность человека осознанно приобретать права и принимать обязанности.
В то же время закон выделяет следующие разновидности дееспособности:
- Полная дееспособность – это признанная государственной властью способность гражданского лица своими действиями в полном объеме осуществлять принадлежащие ему по закону субъективные права и юридические обязанности.
- Частичная дееспособность малолетних детей 6 –14 лет. В этом возрасте ребенок может: 1) производить незначительные бытовые сделки; 2) безвозмездные сделки без регистрации или должного удостоверения нотариальным сотрудником; 3) свободно распоряжаться предоставленными законным представителем денежными средствами.
- Частичная дееспособность несовершеннолетних детей 14 –18 лет. В данный возрастной период неполнолетий гражданин может: 1) быть официальным членом кооперативного союза, если достиг 16 лет; 2) распоряжаться принадлежащими ему заработками и/или регулярным студенческими окладами (стипендией) по своему усмотрению; 3) выступать автором результатов его творческой и научной деятельности; 4) быть вкладчиком кредитных организаций; 5) нести ответственность за свои действия и последствия своих действий.
Полная дееспособность наступает при следующих условиях:
- Гражданин достиг совершеннолетия (по законодательству Российской Федерации –18 лет)(3.1).
По достижению указанного возраста он праве осуществлять любые предоставленные ему права: заключать гражданско-правовые сделки, вступать в брак, распоряжаться принадлежащим ему имуществом, совершать иные дозволенные или не запрещенные законом юридически значимые действия и самостоятельно нести за них ответственность. В то же время к дееспособности в некоторых отраслях права применяется оговорка: в частности, осуществление некоторых политических прав не всегда совпадает с возрастом гражданского совершеннолетия. Так, депутатом Государственной Думы может быть лицо, достигшее 21 года, членом Совета Федерации - 40 лет, Президентом РФ - не моложе 35 лет и т. д.;
- Гражданин прошел процедуру эмансипации.
Несовершеннолетний гражданин признается эмансипированным, т.е. дееспособным в полном объеме, в особом предусмотренном закон порядке в результате: 1) соответствующего решения органа опеки и попечительства; 2) с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя; 3) по решению суда.
Эмансипированное лицо имеет право: 1) приобретать и осуществляет принадлежащие ему права; 2) распоряжается доходами, полученными в результате трудовой и предпринимательской деятельности, совершает все необходимые юридические действия и сам отвечает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств и за причинение вреда. В условиях рыночной экономики институт эмансипации содействует обретению несовершеннолетними гражданами экономической самостоятельности, развитию их способностей и навыков участия в трудовой и предпринимательской деятельности.
- Гражданин вступил в законный брак до достижения восемнадцатилетнего возраста в предусмотренных по закону случаях(4).Лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (3.2) Эта норма направлена на обеспечение равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет.
- Несовершеннолетний гражданин в возрасте 16 лет с согласия родителей, попечителей, органов опеки официально занимается предпринимательской и иной трудовой деятельностью (3.3)
(3.3) ст. 27 ГК
(3.2) (п 2 ст. 21 ГК)
(3.1) п. 1 ст. 21 ГК
(4)(ст. 13 Семейный кодекс Российской Федерации)
(2) Название: Большой энциклопедический словарь: Советская Энциклопедия, М., 1982. Электронный ресурс: http://enc-dic.com/modern/Norma-prava-42704.html)(7) (по Марченко, стр 237)
(1) Конституция РФ, глава 2, статья: 67.8. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы; статья 67.7. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории, культуры и природы.
(3) ст. 150 ГК РФ

Приложенные файлы

  • docx 25367800
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий